Вторая и последующие очереди наследников

Отечественное законодательство предусматривает два порядка вступления в права наследования – по завещанию и по закону. И если наследование по завещанию предполагает переход имущественных прав в соответствии с волей завещателя, то наследование по закону – исключительно волю самого закона. Отметим, что получение наследственного имущества по закону допускается лишь в случае, когда завещание отсутствует, оно признано судом недействительным или оно распространяется не на всю наследственную массу.

К сведению

Положениями

ст. 1141

ГК законодатель определил основной принцип наследования по закону – все призываемые к наследованию правопреемники получают наследство

в порядке очередности

. Указанный принцип предполагает разделение всех наследников (имеющих родственные и семейные связи с умершим) на

восемь очередей

, в зависимости от степени родства по отношению к наследодателю.

Каждая следующая очередь призывается к наследованию лишь в случае, когда правопреемники предыдущей очереди отсутствуют, не приняли имущество, лишены такого права, отказались от него и т.п. При этом все лица, представляющие конкретную очередь наследников (кроме лиц, наследующих по праву представления), получают равные доли наследуемого имущества и имущественных обязанностей умершего (п. 2 ст. 1141 ГК).

Рассмотрим предусмотренные законодательством очереди наследования:

  • Наследники первой очереди. К ним, согласно ст. 1142 ГК, законодатель относит супругов, детей и родителей умершего наследодателя. Кроме того, согласно ст. 1147 ГК, усыновители и усыновленные, приравнены к родственникам по происхождению, т.е. они наследуют как дети и родители в рамках первой очереди. Более того, наследником первой очереди будет считаться ребенок, зачатый наследодателем до момента открытия наследства, однако, родившийся после этого (п. 1 ст. 1116 ГК). Внуки наследодателя наследуют в рамках первой очереди по праву представления.
  • Наследники второй очереди. Согласно ст. 1143 ГК, представителями указанной очереди являются родные и неполнородные братья и сестры наследодателя, а также его дедушка и бабушка с обеих сторон. Родные и неполнородные племянники наследодателя получают наследство в порядке представления (п. 2 ст. 1143 ГК).
  • Наследники третьей очереди. Согласно ст. 1144 ГК, ими считаются родные или неполнородные братья или сестры родителей умершего, т.е. его дядя или тетя. Что примечательно, по праву представления в рамках данной очереди наследуют двоюродные брат и сестра наследодателя.
  • Наследники последующих очередей. Согласно ст. 1145 ГК, они призываются в случаях, когда отсутствуют правопреемники предыдущих очередей высшей степени родства. К последующим очередям следует относить:
    • к четвертой очереди – прабабушки и прадедушки;
    • к пятой очереди – двоюродные внуки, внучки, бабушки, дедушки;
    • к шестой очереди – двоюродные племянники, дяди и тети;
    • к седьмой очереди – пасынки, падчерицы, отчим и мачеха;
    • к восьмой очереди – нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, при условии отсутствия всех предыдущих очередей.

Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (находящиеся в таком статусе не менее года до открытия наследства), при наличии других наследников, призываются к наследованию вместе с призываемой очередью, независимо от наличия родства (ст. 1148 ГК).

Очередность наследования по закону

Наследование в рамках законодательства осуществляется по следующим принципам:

  • Наследственные права имеют только граждане, имевшие родственные или официальные супружеские отношения с усопшим;
  • Перечень преемников исчерпывающий, устанавливается законодательством России;
  • Очередность наследования по закону переходит по определенным правилам, прописанным в ГК РФ ст. 1141-1151;
  • Имущество делится между преемниками в равнозначных частях.

Движимость или недвижимость разделяется равнозначно между претендующими преемниками. Право передается от ближайших родственников к дальним по убывающей.

В первую очередь наследство перейдет к:

  1. Дочерям/сыновьям;
  2. Супругу (-е);
  3. Отцу/матери.

Во вторую — идут преемники второго порядка:

  1. Бабушки/деды;
  2. Братья/сестры.

Далее:

  • В 3-й порядок включены тетки и дяди;
  • В 4-й — прабабки и прадеды;
  • В 5-й — внучатые племянники (-цы) и двоюродные бабушки/деды;
  • В 6-й — двоюродные правнуки (-чки), племянники (-цы), дяди/тетки;
  • В 7-й — падчерицы/пасынки, отчимы/мачехи.

Также существуют наследники по представлению, о которых будет подробно расписано далее. Если законных преемников нет, имущество становится собственностью государства.

Право наследования переходит к дальнейшей очереди при следующих обстоятельствах:

  • Нет представителей предшествующего порядка, что установлено и проверено нотариусом;
  • Ни один преемник текущей очереди не имеет оснований на имущество (например, они лишены родительских полномочий или совершили преступление в отношении наследодателя);
  • Все представители настоящей очередности лишены прав на имущество по постановлению суда (к примеру, отклонялись от обязательства ухаживать и содержать завещателя);
  • Никто из преемников очереди не обратился к уполномоченному лицу для получения соответствующего свидетельства;
  • Все участники очереди отказались от имущества в пользу других;
  • Духовное распоряжение было составлено, в нем не сказано, кто получит наследство, но написано, что вся очередь его лишается.

Если имеется одно и более из перечисленных условий, права автоматически переходят к последующей очереди (глава 63 ГК РФ).

Если пасынки или падчерицы было усыновлены, на руках имеются соответствующие бумаги, то они приравниваются к преемникам первого порядка. Это же касается отца или мачехи, когда они на законных основаниях вступили в родительские полномочия (вписаны в свид-во о рождении).

Законная очередь наследников имущества наследодателя

Некоторые категории преемников следующих очередей имеют нюансы при вступлении в наследство.

Ко второму порядку относятся братья и сестры:

  • Полнородные (общие мама и папа);
  • Единокровные (по отцу);
  • Единоутробные (по родительнице).

Сводные родственники, не имеющие общего кровного родителя, не будут претендентами, если официально не признаны иждивенцами скончавшегося. Если даже отношения между их отцом и матерью официально узаконены.

Проходят по праву представления братьев и сестер умершего, т.к. являются их детьми. Т.е. могут стать преемниками 2-ого порядка.

Дяди/Тети

Относятся к третьему порядку. Имеются в виду полнородные или неполнородные братья/сестры родителей скончавшегося.

Если у матери было две сестры и у отца столько же, очередь дошла до 3-го порядка, движимость или недвижимость разделяется на 4 равные части или распределяется по письменной договоренности сторон.

Согласно статье 1141 Гражданского кодекса РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 — 1145 и 1148.

Наследники каждой очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, т.е. если они отсутствуют либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо в соответствии с пунктом 1 статьи 1119 ГК лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

По правилам статьи 1142 ГК наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и и наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

По правилам статьи 1143 ГК наследниками второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети братьев и сестер наследодателя — его племянники и племянницы наследуют по праву представления.

К наследникам третьей очереди статья 1144 ГК РФ относит полнородных и неполнородных братьев и сестер, ей наследодателя (дядей и тетей). Двоюродные братья и сестры наследуют по праву представления.

Статья 1145 ГК РФ устанавливает очередность призвания к наследованию остальных родственников:

  • четвертая очередь — родственники третьей степени родства: прадедушки и прабабушки наследодателя;

  • пятая — родственники четвертой степени родства: двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушки;

  • шестая — родственники пятой степени родства: двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети.

Если нет наследников всех шести очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Фактически нормы части третьей Гражданского кодекса РФ предусматривают неограниченный круг наследников. Тем самым снижается вероятность наследования государством за гражданином: всегда найдется хотя бы один дальний родственник, который и унаследует имущество.

Категории наследников, имеющие право на обязательную долю наследства

Право представления — это право нисходящего родственника вступать (заступать) на место своего я или другого восходящего умершего.

Наследование по праву представления означает, что определенные лица являются представителями при наследовании чьих-то прав. Причем каждый из представителей может представлять только свою категорию, свою очередность по наследованию.

Поскольку лицо наследует не по собственному праву, а по праву другого наследника, оно наследует наравне с наследниками, состоящими в той степени родства с наследодателем, в которой состоял ранее умерший ь или восходящий родственник наследника. Именно поэтому, в силу самого характера права представления, оно не может быть применимо к наследованию по восходящей линии.

Существует три очереди наследования по праву представления:

  1. Внуки наследодателя и потомки наследодателя;

  2. Дети братьев и сестер наследодателя и племянники и племянницы наследодателя;

  3. Двоюродные братья и сестры наследодателя.

Согласно пункту 1 ст. 1146 ГК РФ доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну.

Предлагаем ознакомиться  Право выбора супругами фамилии

Не наследуют по праву представления:

  • потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства;

  • потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с пунктом 1 ст. 1117 ГК РФ.

Вне зависимости от пожеланий завещателя (если он даже указал, что этим лицам не должно достаться наследство) право на неотъемлемую часть имеют следующие категории граждан:

  1. Несовершеннолетние сыновья/дочери скончавшегося;
  2. Нетрудоспособные дети, супруг (-а), родители усопшего (например, с инвалидной группой или пенсионеры);
  3. Иждивенцы, которых содержал усопший минимум 12 месяцев до кончины (недееспособные граждане и пенсионного возраста).

К последней группе граждан относятся пенсионеры, инвалиды детства и 1,2,3 степени. Они могут вступить в наследование с любой очередью, кроме 1-ой.

Однако есть один нюанс. Если иждивенцы являются очень дальними родственниками (не принадлежат ни к одной последовательности наследования) или вовсе не имеют кровной связи с усопшим, тогда для получения имущества является обязательным проживание с завещателем на одной территории минимум год до кончины.

Чтобы иждивенцам стать наследниками, необходимо предоставить дополнительный список бумаг:

  • Справку о нетрудоспособности;
  • Подтверждение, что они находились на иждивении предусмотренное законом время;
  • Доказательство факта совместного проживания 1 год и более с умершим (при названных ранее обстоятельствах).

Если же никого из других преемников нет, они могут стать единоправными обладателями имущества. Т.е. если у усопшего отсутствуют законные наследники, но есть иждивенцы, движимость или недвижимость не может признаться выморочной и стать государственной. Согласно законодательству РФ правообладание переходит к гражданам, которых покойный содержал при жизни (условно это называется 8-ой очередью).

Преемники по представлению — лица, представляющие своих родителей при наследовании, если на момент открытия дела их уже нет в живых.

Они есть в трех очередях:

  • Дети сына или дочери умершего (т.е. его внуки) приписываются к преемникам первого порядка;
  • Сыновья и дочери братьев/сестер скончавшегося — 2-ого;
  • Дети теть и дядь — 3-ого.

Важным условием является то, что такие наследники получают имущество, только если преемников по закону, т.е. их отца или матери, нет в живых, и они не успели обратиться к уполномоченному лицу за свидетельством до своей кончины. Их доля делится равнозначно между всеми кровными и усыновленными детьми.

Вторая и последующие очереди наследников

Свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в наследстве. Статьей 1149 ГК РФ предусмотрен круг лиц, которые не могут быть полностью лишены завещателем права на наследство и призываются к наследованию в любом случае, независимо от содержания завещания (обязательные наследники).

Перечень обязательных наследников является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. К ним относятся:

  • несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные);

  • нетрудоспособные супруг и (усыновители) наследодателя (с 1 января 2019 года к ним относятся женщины, достигшие возраста 55 лет, а также мужчины в возрасте от 60 лет (Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. № 495-ФЗ));

  • нетрудоспособные иждивенцы, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ:

    • граждане, относящиеся к наследникам по закону всех установленных очередей наследования, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;

    • граждане, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

Завещание составляется до открытия наследства, и ко времени открытия наследства наследственная масса может как увеличиться, так и уменьшиться. Как бы ни был завещатель обижен на лицо, но если оно нетрудоспособно и состояло на иждивении не менее одного года до его смерти, он не может лишить его наследства.

В соответствии с пунктом 1 ст. 1151 ГК РФ имущество умершего считается выморочным в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность России, субъектов Федерации и муниципальных образований.

Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом. В связи с увеличением очередности наследования вплоть до шестой степени родства (двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные дяди и тети) возможность наследования государством за гражданами практически отсутствует, что является дополнительной защитой права собственности граждан.

Статья написана и размещена 15 сентября 2012 года. Дополнена — 03.01.2019.

ВНИМАНИЕ!

Копирование статьи без указания прямой ссылки запрещено. Внесение изменений в статью возможно только с разрешения автора.

Преемниками 1-ой очереди являются ближайшие родственники. Т.е. муж или жена скончавшегося, дети и отец/мать. Однако при их наследовании существуют нюансы, рассмотрим их подробно.

Родители умершего

Ими признаются:

  • Кровные отец и мать;
  • Усыновители с соответствующими документами.

Супруг умершего

Супругами признаются те, кто был расписан в ЗАГСе. Когда происходило венчание в церкви или зафиксирован лишь гражданский брак (сожительство), то муж/жена не могут ни на что претендовать.

Если официальные отношения на момент заведения наследственного дела были расторгнуты или признаны недействительными, то бывший супруг (-а) не вправе предъявлять какие-либо требования, т.к. раздел имущества обычно происходит сразу после развода.

В статье 256 ГК РФ указано, что если движимость, недвижимость нажиты в браке, то они делятся между супругами в равнозначных долях, т.е. по 50%. Наследоваться будет только половина, потому что вторая часть принадлежит еще живым мужу или жене.

Мужчина умер, у него осталось двое сыновей и супруга, родителей нет. По наследству переходит квартира, признанная совместным имуществом. Значит, 1/2 ее часть принадлежит живой супруге, под раздел попадает только другая половина скончавшегося. Она разделяется в равнозначных процентах между двумя детьми и женой, т.е. по 1/3.

Если же имущество нажито до свадьбы или подписан брачный договор, в котором говорится, что оно полностью принадлежит умершему гражданину, то дележ абсолютно всего совершается в равноценных долях между наследниками единой очереди. Однако если в него вкладывались деньги живым супругом (-ой), например, в квартире делался капитальный ремонт, то в судебном порядке недвижимость могут признать совместно нажитой.

Дети умершего

Детьми, проходящими по наследственному делу, являются:

  • Биологические дочери и сыновья (т.е. кровные);
  • Усыновленные (если имеется соответствующий документ);
  • Внебрачные (если умерший вписан в их свид-тво о рождении).

В последнем случае, если записи в документе нет, родство можно доказать через суд путем проведения генетической экспертизы. Если преемник еще не появился на свет, а только находится в утробе, до его рождения наследственное дело не открывается.

Наследственное право можно оспорить в суде, если преемник недостойный.

Таким он признается, если:

  1. Не выполнял обязанности в отношении наследодателя, возложенные на него судебным постановлением (не перечислял алименты, не осуществлял уход);
  2. Совершал неправомерные действия в отношении завещателя или остальных родственников (запугивал, угрожал, вымогал, избивал, убил кого-то и прочее).

Чтобы лишить недостойного наследника прав на положенное имущество, необходимо предъявить доказательства преступных действий. После этого он уже никогда не сможет получить положенную ранее часть.

Положениями ст. 1149 ГК, законодатель определил круг лиц, обладающих правом на обязательную долю в наследстве, независимо от наличия завещания и его содержания. К таким лицам отнесены наследники первой очереди – родители, дети и супруги (ст. 1142 ГК), имеющие статус нетрудоспособности, а также нетрудоспособные иждивенцы (ст. 1148 ГК). Круг таких лиц является исчерпывающим и какому-либо расширению не подлежит.

Важно

Минимальный объем обязательной доли, на которую могут претендовать вышеуказанные правопреемники, составляет половину доли, на которую они могли бы рассчитывать при вступлении в свои права по закону, при отсутствии завещания.

Возможность получения обязательной доли не зависит от согласия на то других наследников, независимо от их очереди и родства. Наследники, обладающие правом на обязательную долю, реализуют свои права с учетом некоторых особенностей, в частности:

  • Право на получение обязательной доли удовлетворяется, прежде всего, из той части наследственной массы, на которую не распространяется завещание (п. 2 ст. 1149 ГК), даже если такое удовлетворение уменьшает объем прав других наследников, претендующих на данную часть по закону. Если такой части недостаточно для выделения обязательной доли, она удовлетворяется за счет имущества, на которое распространяется завещание, уменьшая тем самым объем получаемой наследниками по завещанию наследственной массы.
  • Согласно п. 3 ст. 1149 ГК, объем обязательной доли учитывает и в том числе то, что указанный наследник получает по каждому из оснований для правопреемства. Так, стоимость всех полученных, например, по завещанию вещей и имущественных прав, стоимость завещательного отказа и всего прочего, будет входить в обязательную долю.
  • Законодателем предусмотрены 2 основания, по которым наследник, претендующий на обязательную долю, может быть ее лишен. Так, преемник может быть отстранен от наследования или лишен права на его получение в случаях, когда он будет признан недостойным (п. 4 ст. 1117 ГК).
  • Кроме того, с учетом имущественного состояния обязательного наследника, согласно п. 4 ст. 1149 ГК, суд может уменьшить объем полагающейся ему доли или вовсе отказать в ее присуждении в случае, если она распространяется на имущество, которое завещано другому наследнику, использующему его для проживания или как основной источник дохода (мастерская, орудия труда, инструменты).
Предлагаем ознакомиться  Протокол осмотра места происшествия кража из квартиры образец

Особенности наследования пережившим супругом

Права пережившего супруга при наследовании урегулированы статьей 1150 ГК РФ. Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью.

Доля умершего супруга, определяемая по правилам статьи 256 ГК, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными Гражданским кодексом РФ. Правила статьи 256 ГК РФ, касающиеся имущественных прав и обязанностей супругов, подлежат применению с учетом норм Семейного кодекса РФ (глава 7 «Законный режим имущества супругов», глава 8 «Договорный режим имущества супругов»).

Оформлению наследственных прав на долю умершего супруга в совместно нажитом имуществе должно предшествовать определение этой доли. Выдача свидетельств о праве собственности в случае смерти обоих супругов не допускается. В этом случае вопрос об определении долей супругов может быть решен в судебном порядке.

Для выдачи свидетельства о праве собственности необходимо наличие одновременно трех условий:

  1. Факт брачных отношений;

  2. Факт приобретения имущества в период зарегистрированного брака;

  3. Имущество должно являться общим, принадлежать на праве общей совместной собственности супругам.

Наличие брачных отношений супругов устанавливается нотариусом, как правило, на основании свидетельства о браке (свидетельства о заключении брака).

Приобретение имущества в период брака: свидетельство о праве собственности может быть выдано только в случае приобретения имущества, на которое оно выдается, в период брака. Часто нотариусы выдают свидетельства о праве собственности на имущество, подлежащее специальной регистрации или иному учету (недвижимое имущество, автомототранспортные средства).

В отношении имущества, не требующего специальной (предусмотренной законом) регистрации (денежные суммы, ценные бумаги и др.), нотариус также должен удостовериться, что право на него возникло у супругов в период брака. Это возможно при наличии соответствующих официальных документов (справок, выписок и т.п.), выданных компетентными органами.

В соответствии со статьей 34 Семейного кодекса РФ к общему имуществу супругов относятся:

  • доходы каждого из супругов от трудовой и предпринимательской деятельности;

  • доходы от результатов интеллектуальной деятельности каждого из супругов;

  • полученные каждым из супругов пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения;

  • приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале;

  • любое другое имущество, не изъятое из гражданского оборота, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно было приобретено, зарегистрировано или на имя кого были внесены денежные средства.

Не может быть выдано свидетельство о праве собственности на имущество, которое является собственностью каждого из супругов. Согласно статье 36 Семейного кодекса РФ к такому имуществу относится:

  • имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак;

  • имущество, полученное одним из супругов хотя бы и в период брака, но в порядке наследования;

  • имущество, полученное одним из супругов в дар как от второго супруга, так и от третьих лиц, а также имущество, полученное по иным безвозмездным сделкам;

  • вещи индивидуального пользования (например, одежда, обувь, предметы личной гигиены), независимо от времени и оснований приобретения, за исключением драгоценностей и иных предметов роскоши.

Факт приобретения имущества до заключения брака, а также отсутствие факта совместных вложений супругов на приобретение имущества устанавливается на основании правоустанавливающих документов на это имущество.

Усыновление представляет собой частноправовой договор, который порождает для усыновленных детей те же правовые последствия, что и для родных детей супругов. Права и обязанности усыновителя и усыновленного возникают со дня вступления в законную силу решения суда об установлении факта усыновления ребенка.

Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти ей усыновленного и других его родственников по происхождению, а и усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случаев, указанных в пункте 3 ст. 1147 ГК РФ.

Это исключение заключается в следующем: когда в соответствии с Семейным кодексом РФ усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

Законодатель указывает, что:

  • усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению;

  • родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства;

  • усыновленный и его потомство наследуют по закону, поскольку приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).

Согласно пункту 1 статьи 1148 ГК РФ граждане, относящиеся к наследникам по закону второй и последующих очередей, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

Согласно пункту 2 статьи 1148 ГК РФ к наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников по закону, установленный статьями 1142 — 1145, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

Согласно статье 9 Закона о трудовых пенсиях нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца признаются:

  • дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет, или дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности, при условии, что братья, сестры и внуки умершего кормильца не имеют трудоспособных ей;

  • один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет, если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца, и не работают;

  • родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности при отсутствии лиц, которые в соответствии с законодательством обязаны их содержать.

Иждивенец — лицо, находящееся на содержании другого лица или получающее от него постоянную помощь, которая является для него основным источником средств к существованию.

Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его иждивении, если находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию. Иждивение детей умерших ей предполагается и не требует доказательств, за исключением детей, объявленных в соответствии с законодательством полностью дееспособными или достигших возраста 18 лет.

Полезные ссылки по теме «Наследование по закону»

  1. Можно ли отказаться от услуг правового или технического характера нотариусаМожно ли отказаться от услуг правового или технического характера нотариуса

  2. Налоги с наследства

  3. Завещание или дарение — что лучше

  4. Наследство: вступление и оформление

  5. Документы для оформления наследства

  6. Наследование по завещанию

  7. Момент возникновения права собственности при наследовании

  8. Налоги с наследства

  9. Наследование пенсионных накоплений

Срок вступления в наследство по закону

Вступление в права наследования предполагает совершение наследником активных действий, направленных на выражение его воли, на приобретение определенного объема наследственного имущества и имущественных обязанностей умершего. Как известно, совершение подобных активных действий (ст. 1153 ГК) допустимо в рамках определенного периода, который называется сроком вступления в наследство.

Внимание

Согласно п. 1

ст. 1154

ГК, большинство наследников должно вступить в наследство в течение

6 месяцев

с момента, когда указанная наследственная масса будет открыта. Положения

Предлагаем ознакомиться  Материнский капитал отцу ребёнка: за второго, третьего в 2020.

ст. 1114

ГК определяют 3 возможных момента

открытия наследства

– день смерти наследодателя, день вступления в силу решения суда, объявляющего его умершим и день предполагаемой гибели гражданина, установленный судом.

Однако, в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели, срок для вступления в наследство начинает течь с момента вступления в силу решения, определяющего такой день (п. 1 ст. 1154 ГК). Другие специальные сроки для вступления в права наследования предполагают:

  • Специальный шестимесячный срок для лиц, наследственные права которых возникли у них вследствие отказа других правопреемников от получения наследства (ст. 1157, ст. 1158 ГК) или их отстранения от наследования, как недостойных для того (ст. 1117 ГК). Течение указанного срока начинается с момента возникновения указанного права.
  • Специальный трехмесячный срок для лиц, право наследования которых возникло у них вследствие непринятия наследства другими наследниками (п. 3 ст. 1154 ГК). Течение предусмотренного для них трехмесячного срока начинается с момента истечения общего срока (6 месяцев).
  • Специальный шестимесячный срок для новорожденных наследников, родившихся после смерти наследодателя, но зачатых при его жизни. Исходя из положений ст. 1116 ГК, течение установленного для них специального срока начинается с момента возникновения наследственных прав, а следовательно, с момента их рождения.
  • Специальный срок для лиц, получающих наследство в порядке трансмиссии. Согласно ст. 1156 ГК, они имеют право на вступление в наследство в течение срока, предусмотренного для основного правопреемника, от которого им перешли все права. Если такой оставшийся срок составляет менее трех месяцев, то он удлиняется до трех месяцев.

Согласно ст. 1155 ГК, в случае пропуска указанных выше сроков, они могут быть восстановлены как в судебном, так и в согласительном порядке. Так, согласительная форма предполагает наличие письменного согласия на восстановление срока от всех других наследников, уже вступивших в наследство. Судебный порядок будет актуален в случае наличия уважительных причин пропуска, а также в случае обращения в суд, до истечения полугодичного срока с момента отпадения указанных причин.

Процедура вступления в права наследования предполагает совершение потенциальным наследником по закону ряда действий, направленных на приобретение определенного объема наследственной массы, ранее принадлежащей умершему наследодателю. По общему правилу, с момента смерти наследодателя (или вступления в силу решения суда об объявлении гражданина умершим), у его правопреемника есть шесть месяцев для проведения всех таких действий.

Фактическое принятие наследства не требует последующего обращения к нотариусу, если принятое имущество не требует последующей государственной регистрации. Поэтому более целесообразно рассмотреть пошаговый порядок вступления в наследство, предполагающий обращение к нотариусу. Указанный порядок состоит из следующих этапов:

  • Определение наличия завещания и наследников предшествующих очередей. Напомним, что наследование по закону допускается лишь при отсутствии завещания или распространении его не на всю наследственную массу. При таком положении дел, а также при отсутствии наследников предшествующих очередей, потенциальный правопреемник обладает возможностью для получения имущества умершего.
  • Определение места открытия наследства. Осуществляется по правилам, установленным ст. 1115 ГК. Имеет важнейшее значение, поскольку именно по этому месту осуществляется обращение к нотариусу (п. 1 ст. 1153 ГК). Оно определяется по последнему месту проживания или месту нахождения имущества или самой ценной его части.
  • Сбор необходимых документов. При обращении к нотариусу, для удостоверения наследственных прав ему потребуется перечень документов, связанных с данными правами. В него, в том числе, входят документы, подтверждающие наличие родства, свидетельство о смерти, справка с места жительства и т.п.
  • Подача заявления и необходимых документов нотариусу. Как уже говорилось, нотариальное оформление наследства может осуществляться лишь тем нотариусом, который осуществляет свою профессиональную деятельность по нотариальному округу по месту открытия наследства.
  • Получение свидетельства о праве на наследство. Данное свидетельство выдается указанным нотариусом, а при его отсутствии в населенном пункте – уполномоченным на то должностным лицом. После получения свидетельства, правопреемник считается вступившим в наследство.

Наследование по закону, даже если есть завещание

В заключение хочется добавить, что вступление в наследство по закону возможно, если нет завещания.

Например, есть сомнения, что завещатель составлял его в адекватном состоянии, нарушена процедура и условия в документе, гражданин является недостойным.

Также очередность наследования происходит по закону, если преемники по распорядительной не обратились к нотариусу с необходимой документацией для получения свидетельства в установленные законодательством сроки (6 месяцев с момента кончины завещателя).

Отказ от наследства по закону

Положениями ст. 1157 ГК, законодатель определил дополнительное правомочие потенциальных наследников по закону – возможность отказа от получения наследства. Примечательно, что такой отказ может быть совершен правопреемником как в отношении любого другого наследника по завещанию или закону, независимо от очереди (п. 1 ст. 1158 ГК), так и без указания лица, в пользу которого совершен такой отказ.

К сведению

Однако, согласно

Постановлению

КС РФ от 23.12.13г № 29-П, п. 1

ст. 1158

ГК не позволяет однозначно определить перечень лиц, в пользу которых может быть совершен такой направленный отказ.

Исходя из этого, возможны разные подходы правоприменительной практики, которые могут необоснованно исключать некоторых лиц из круга наследников по закону, ввиду чего, данное положение признано несоответствующим Конституции РФ, а следовательно, в этой части утратило силу.

Отказ от наследства является выражением воли потенциального правопреемника, направленным на нежелание приобретать на себя все полагающиеся ему наследственные права и обязанности исходя из чего, его следует считать односторонней сделкой. Указанная процедура предполагает соблюдение массы особенностей, среди которых:

  • Как направленный, так и обычный отказы от наследства, совершаются в письменной форме, и подаются нотариусу, который ведет наследственное дело по месту открытия наследства. Отказ, согласно п. 2 ст. 1157 ГК, может быть совершен в течение срока, предусмотренного для принятия наследства, в том числе и после такого принятия.
  • В случае, когда имеет место фактическое овладение наследственным имуществом, отказ от наследства в судебном порядке допустим также и по истечении предусмотренного для того срока, однако лишь при условии, если причины пропуска срока для отказа будут признаны уважительными.
  • Согласно п. 2 ст. 1158 ГК, недопустим отказ от наследства, совершенный с оговорками или под отлагательными и отменительными условиями. Более того, согласно п. 3 ст. 1157 ГК, отказ не может быть впоследствии взят обратно или каким-либо образом изменен. Отказ от наследства носит безоговорочный и безвозвратный характер – наследство не может быть вновь принято правопреемником после отказа от него.
  • В целях охраны законных интересов недееспособных, ограниченных в дееспособности и несовершеннолетних, отказ от наследства от их лица, должен быть предварительно согласован с органами опеки и попечительства. Кроме того, недопустим отказ от обязательной доли в наследстве (п. 1 ст. 1158 ГК) или от части, причитающейся правопреемнику доли (п. 3 ст. 1158 ГК).

Налоги на наследство по закону

Как известно, имущественные блага, получаемые наследниками в порядке правопреемства, следует считать доходом. В общем порядке, доход, полученный физическими лицами, подлежит налогообложению 13% НДФЛ от его рыночной стоимости. Однако, согласно п. 18 ст. 217 НК РФ, доход, полученный физ. лицами в порядке наследования, освобождается от обложения вышеуказанным налогом.

Информация

В то же время законодателем предусмотрены некоторые исключения. Так, все вознаграждения, авторов научных и литературных произведений, промышленных образцов, изобретений и открытий, полученные их преемниками в порядке наследования, облагаются 13% НДФЛ.

Кроме того, наследование по закону также сопряжено и с другими расходами, самые внушительные среди которых, это:

  • Расходы на уплату нотариального тарифа, который уплачивается при получении у нотариуса свидетельства о праве на наследство. Согласно ст. 333.24 НК, его размер исчисляется из стоимости наследственного имущества и зависит от степени родства наследника к наследодателю. Так, близкие родственники должны будут уплатить 0,3% от стоимости, но не более 100 тыс. рублей. Все другие наследники уплачивают 0,6% от стоимости, но не более 1 млн. рублей.
  • Расходы на уплату налога на имущество физ. лиц (ст. 399 НК), который должен будет уплачиваться ежегодно теми наследниками, которые получили недвижимое имущество. Согласно ст. 406 НК, размер указанного налога составляет от 0,1 до 2% от кадастровой или инвентаризационной стоимости недвижимости, в зависимости от ее вида и стоимости.
  • Расходы на уплату земельного налога (ст. 387 НК), который должен будет уплачиваться ежегодно наследниками, получившими земельные участки. Ставка налога определяется каждым муниципальным образованием отдельно, однако не может превышать, установленных ст. 394 НК максимумов в 0,3% от кадастровой стоимости для сельскохозяйственных земель, земель занятых жилищным фондом и земель для личного подсобного хозяйства, а также в 1,5% для всех остальных земель.
  • Расходы на уплату ежегодного транспортного налога (ст. 356 ГК), уплачиваемого наследниками, получившими в наследство любой из видов авто и мототранспорта, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, самолеты, снегоходы, гидроциклы и т.д. Налоговая ставка исчисляется в рублях, в зависимости от вида транспорта и исходя из мощности двигателя, тяги реактивного двигателя, валовой вместимости средства, количества регистровых тонн и т.д. (ст. 361 НК).